Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Установление факта принятия либо непринятия наследства.». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Если наследник является единственным, никто не оспаривает его права в отношении наследственного имущества, он может составить заявление о признании фактического принятия наследства, приложив к нему подтверждающие документы. В таком случае дело рассматривается в порядке особого производства — устанавливается факт, имеющий юридическое значение.
Как составить заявление об установлении факта принятия наследства
Если имеет место спор в отношении имущества, заявление подается в исковом порядке, и кроме первого требования (признания факта) к нему прибавляется второе: признать право истца на спорную собственность умершего. Желательно всегда в заявлении выставлять оба требования, так как даже при отсутствии спора может возникнуть необходимость доказать свои права перед третьими лицами. Приведем пример из Обзора судебной практики ВС РФ от 30.07.2021 года.
Фактическое принятие наследства у нотариуса
В случае, когда наследником были совершены те или иные фактические действия, законом не предписывается обязательная подача нотариусу заявления о принятии наследства. Но это не означает, что обращаться к нотариусу за получением свидетельства о праве на наследство не придется, ведь в противном случае могут возникнуть трудности с оформлением права собственности.
Нужно обратить внимание, что срок обращения к нотариусу за свидетельством не ограничен, в то время как все фактические действия по принятию имущества умершего нужно совершить в пределах шестимесячного периода с даты смерти последнего. Таким образом, обратиться к нотариусу за свидетельством нужно до окончания 6 месяцев со дня смерти лица.
Как установить факт принятия наследства в судебном порядке
Чтобы установить факт принятия имущества необходимо подать соответствующее заявление. Форма документа должна соответствовать требованиям ГПК РФ.
К заявлению прикладываются документы, подтверждающие исковые требования. Дополнительно истцу необходимо заплатить госпошлину. Ее размер зависит от исковых требований.
Судебное слушание проходит с участием истца, ответчиков, других заинтересованных лиц. При необходимости можно привлекать свидетелей.
По итогам судебного разбирательства принимается решение – отказать или удовлетворить исковые требования. Решение суда в пользу истца позволит ему оформить право собственности и получить правоустанавливающие бумаги.
Если изначально заявление подано в рамках особого производства, но в суде выявится, что есть другие претенденты на собственность наследодателя, то заявление оставляется без рассмотрения. Одновременно суд должен разъяснить истцу его право на подачу заявления в рамках искового производства.
Судебная практика по наследственным делам в 2021 году
Вступившим в силу с 1 января 2006 года Федеральным законом № 78-ФЗ «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) РФ и внесении изменений в некоторые Законодательные акты РФ в связи с отменой налога с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения» был отменен Налог на наследство, получаемое от близких родственников (супругов, родителей и детей, дедушек, бабушек и внуков, полнородных и неполнородных братьев и сестер), в частности, налог на такие объекты недвижимости, как жилые помещения (комнаты, а также жилые дома, квартиры и их части). По понятным причинам это обстоятельство, без сомнения, только способствовало увеличению количества споров между наследниками.
Вследствие большого разнообразия судебных споров, возникающих по поводу наследования жилых помещений, в настоящей статье будут рассмотрены такие актуальные вопросы, как установление в судебном порядке факта принятия наследства, вопросы наследования жилых помещений, являющихся объектами приватизации, наследование жилых помещений юридическими лицами, а также специфика и правовые последствия наследования жилых помещений, приобретенных на заемные средства (в Кредит).
Установление факта принятия наследства: необходимость и способы
Если вы – наследник, в какой-то момент придётся решить важный вопрос. Проходить ли через нотариальную процедуру, чтобы подтвердить свой статус официально? Жить дальше без беготни и сбора документов, но стать наследником фактически? Ведь закон допускает оба варианта.
Насколько хорошо или плохо пользоваться наследством без оформления у нотариуса? Лучше разобраться во всём до собственных решающих действий. Ведь даже соответствие ваших поступков законодательству не исключает судебных разбирательств впоследствии. Итак, сегодня мы поговорим о факте принятия наследства и признании права собственности в России.
Юристы отмечают, что далеко не всегда наследники отправляются прямиком к нотариусу. Чаще всего это делается из нежелания собрать документы, платить пошлину, просто по незнанию.
Вот тогда люди и совершают со своим наследством то, что в законе называют фактическим принятием. Они живут в квартирах своих умерших родных, пользуются их вещами, автомобилями, бытовой техникой и прочим.
Такая ситуация может продолжаться и месяцы, и годы. Если вещь не требует оформления прав собственности, едва ли возникнут какие-то затруднения.
А если речь о жилье, автомобиле, гараже, земельном участке? Таким имуществом мало просто пользоваться, даже если наследник за ним тщательно ухаживает и гасит все возможные долги. Закон требует оформления на такое имущество специальной документации.
Однако чтобы получить в госорганах свидетельство о праве собственности (например, на недвижимость), нужно сначала посетить нотариуса и получить документ о наследовании. Если после смерти человека не минуло шести месяцев, можно успешно пройти всю процедуру.
Первый вариант будет успешным только при серьёзной, уважительной причине. Второй обычно более успешен в своём исходе.
Какие нюансы в себе таит установление факта принятия наследства умершего родственника, расскажет следующий видеосюжет:
Об установлении факта не принятия наследства. Решение от 16 марта 2011 года № 2-450/11. Челябинская область.
Правобережный районный суд г. Магнитогорска челябинской области в составе:
При секретаре Михайловой *.*.,
рассмотрел в открытом судебном заседании материалы гражданского дела по заявлению Рогожкина Александ об установлении факта непринятия наследства.
Рогожкин *.*. обратился в суд с заявлением об установлении факта непринятия наследства. В обосновании требований указал, что Дата 3 умерла его мать *.*. В. После ее смерти открылось наследственное имущество в виде однокомнатной квартиры по адресу г. Магнитогорск. Адрес. При жизни матери завещание не составлялось. В 2001 году заявитель обратился в нотариальную контору с заявлением о принятии наследства *.*. В., но свидетельство о праве на наследство не получил, в связи с тем,
что наследниками также являлись его брат *.*. М. и его отец *.*. М. Брат *.*. М. в установленном порядке отказался от своей доли в наследстве по закону, а отец *.*. М. не пожелал унаследовать полагавшуюся ему долю в наследстве, однако пропустил установленные ч. 2 ст. 1157 ГК РФ сроки для отказа от наследства. Дата 1 *.*. М. умер. В указанной квартире заявитель проживает с 1978 года по настоящее время. После смерти *.*. В. из квартиры не выезжал, исправно платит коммунальные услуги, производит ремонт, квартира перешла в его фактическое владение. Решением Правобережного районного суда г. Магнитогорска от Дата 5 установлен факт принятия открывшегося после смерти *.*. В. наследства Рогожкиным *.*. После смерти *.*. *.*. *.*. никаких ее вещей не брал, в квартире по адресу Адрес никогда не проживал, и не вселялся. При жизни *.*. М. никаких притязаний на полившуюся ему долю в наследстве не имел. Установление факта принятия наследства заявителю необходимо для оформления наследственных прав, после смерти *.*. В.
Как фактически принять наследство?
Действия гражданина, которые свидетельствуют о фактическом принятии наследства, описаны в п. 2 ст. 1153 ГК РФ. Пока не доказано иное, наследство считается фактически принятым, если гражданин принимал меры по сохранности имущества, входящего в наследственную массу, вступил во владение имуществом наследодателя, оплатил его долги или получил от третьих лиц средства, причитающиеся наследодателю.
Если действия наследника являются свидетельством фактического принятия наследства, но нотариус отказывает в выдаче свидетельства о праве на наследство, дело решается в суде в рамках особого производства. В случаях, когда гражданин фактически владеет частью имущества наследодателя, это означает, что он принимает все наследство, не важно, где оно находится, и каков его состав. Ведь в этих действиях усматривается, что наследник не отказывается от наследства, а намерен его принять.
Обратите внимание
Фактическое принятие наследства зачастую осложняется нестандартными ситуациями. Они могут быть связаны как с подачей заявления нотариусу, так и с обращением в суд. Если, к тому же, имеет место спор за право владения имуществом между наследниками, консультация адвоката по наследственным делам просто необходима. Специалист поможет составить заявление в нотариальную контору и собрать доказательства, которые свидетельствуют о том, что граждане приняли наследство.
Как можно подтвердить факт принятия наследства
Срок для принятия наследства и юридическим и фактическим способом составляет шесть месяцев (о сроках оформления наследства после смерти наследодателя читайте тут). При юридическом способе принятия наследства у нотариуса на руках имеется заявление о желании наследника получить имущество с указанием даты, поэтому вопросов о соблюдении срока наследования не возникает. Наследники, принимающие имущество фактически, зачастую должны предоставить нотариусу или в суд доказательства совершения действий, подтверждающих согласие на получение наследства, именно в течении полугода после смерти наследодателя.
Установить факт принятия наследства необходимо для того, чтобы нотариус выдал наследнику свидетельство о праве на наследство. Оно потребуется для оформления документов, которые подтверждают права наследника на определенные виды имущества, в первую очередь – недвижимость и транспортные средства.
Юридические последствия непринятия наследства
При непринятии имущественной массы возможность заявить о своих правах наступает у наследников последующих очередей (при наследовании по закону) или у других лиц, упомянутых в завещании (если этот документ был составлен). Вернуть утраченное право практически невозможно.
Существует два вида отказа от наследства:
- Безусловный, когда потенциальный наследник показывает своими действиями, что не намерен принимать имущество.
- Направленный, когда наследник выбирает, кому передать свои права и пишет об этом соответствующее заявление.
Во втором случае предусмотрены некоторые ограничения. Невозможно написать заявление и отказаться от прав на имущественную массу, если:
- в завещании не указан человек, в чью пользу планирует отказаться наследник;
- человек не может быть претендентом на наследственную долю ни по закону, ни по завещанию (постороннее лицо, не являющееся членом семьи).
Законодательство направлено на защиту наследственного имущества и интересов членов семьи.
Однако непринятие и не вступление в законные права может произойти из-за пропуска срока. Он подлежит восстановлению, если в течение полугода после открытия наследственного дела лицо не могло заявить о своих правах в виду уважительных причин.
Отказ от наследства и непринятие наследства
Отказ и непринятие наследства регулируются рядом статьей Гражданского кодекса РФ – ст. 1141, ст. 1154, ст. 1158. Главное отличие между этими юридическими понятиями в том, что при отказе назначается правопреемник, чего не происходит при непринятии.
Когда наследник принимает имущество по факту или срок вступления был им пропущен, признать его отказавшимся от доли или не принявшим наследство можно только в судебном порядке. Законодательно нельзя отказаться:
- от обязательной доли;
- от имущества, которое наследуется по завещанию, если все имущество четко распределено самим наследодателем;
- если подназначается наследник;
- от части наследственной доли;
- с оговорками или под каким-либо условием.
Для отказа нотариусу подается соответствующее заявление. Для непринятия никаких действий предпринимать не нужно, оно предполагает бездействие наследника.
Как вступить в наследство путем фактического владения
Фактическим принятием наследства будет считаться простое получение вещи, оставшейся от покойного и пользование ею. В этом случае, если ценность вещи не велика, и претензий на нее со стороны третьих лиц нет, в нотариат обращаться не нужно.
Пример. После смерти Васильевой И., две ее дочери взяли принадлежащие ей ковры, картину, сервиз и драгоценности, разделив между собой. Покойная проживала в доме сына, которому незадолго до смерти дала деньги на ремонт дома и покупку автомобиля. Он беспрепятственно передал сестрам вещи покойной матери. Оформлять раздел имущества родственники не стали.
Иногда такой простой раздел родственники не могут произвести по ряду причин, в числе которых могут быть ситуации:
- Одна и та же вещь востребована двумя или несколькими родственниками, которые не могут договориться между собой.
- Вещь имеет существенную ценность, являясь произведением искусства или антиквариатом.
- Наследники хотят подстраховаться на случай появления других претендентов на наследство.
Кроме этого, простой передачи имущества будет недостаточно, если оно подлежит государственной регистрации в Росреестре или в ГИБДД.
Особенности наследования жилых помещений, являющихся объектами приватизации
Очень часто возникают ситуации, когда наследодатель, изъявив при жизни желание заключить договор приватизации жилого помещения, либо не оформил его, либо не успел произвести его государственную регистрацию в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Федеральным законом от 25.02.2013 года № 16-ФЗ «О внесении изменения в статью 2 ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса РФ» срок окончания бесплатной приватизации жилых помещений в очередной раз был продлен (до 01.03.2015 года). В связи с этим хотелось бы подробнее остановиться на вопросах судебной практики наследования жилых помещений, наниматели которых не успели оформить своих прав собственности на них при жизни, но выдали, например, доверенность на оформление договора приватизации квартиры.
Отметим, что на протяжении довольно долгого времени практика рассмотрения таких дел складывалась в пользу наследников, поскольку суды включали такие жилые помещения в наследственную массу по причине того, что первоначально Верховный Суд РФ дал расширенную интерпретацию волеизъявления лица, изъявившего желание приватизировать жилое помещение: оно могло быть выражено как в форме заявления, так и иным способом, в частности, нотариально удостоверенной доверенности на совершение действий, связанных с приватизацией жилья (См., например, Определение ВС РФ от 21.12.2004 года № 5-В04-116, Определение ВС РФ от 25.11.2008 года № 5-В08-121, Определение ВС РФ от 02.06.2009 года № 5-В09-39).
В большинстве подобных судебных актов Верховным Судом РФ было указано на то, что согласно пункту 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 8 от 24.08.1993 года «О некоторых вопросах применения судами Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ» (в ред. Постановления Пленума ВС РФ от 21.12.1993 № 11, от 25.10.1996 № 10) гражданам не может быть отказано в приватизации занимаемых ими жилых помещений на предусмотренных этим Законом условиях, если они обратились с таким требованием. Однако в конце 2009 года практика Верховного Суда РФ по этому вопросу поменялась в противоположную сторону.
Так, по одному довольно известному делу, которое длительное время неоднократно рассматривалось в судах, первоначально Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда РФ была принята позиция истца, и спорная квартира была включена в наследственную массу (Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 09.06.2009 года № 5-В09-44).
Однако затем, при рассмотрении надзорной жалобы ответчика Президиум Верховного Суда РФ посчитал, что Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ без предусмотренных законом оснований признала неправильным разрешение спора по существу судом первой инстанции, с которым согласился суд кассационной инстанции.
Президиумом Верховного Суда РФ также было отмечено, что решение вопроса о приватизации жилых помещений должно приниматься по заявлениям граждан в двухмесячный срок со дня подачи документов (статья 8 Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ»), однако при жизни Д. А., наследник которого обратился с исковым заявлением в суд, либо его представители с заявлением о передаче ему в собственность жилого помещения в порядке приватизации в уполномоченный жилищный орган не обращались, необходимые документы для государственной регистрации права собственности на спорную квартиру ими не подавались. Заявление на подготовку документов для приватизации было подано представителем Д. А. по доверенности К. на следующий день после его смерти 19 июля 2007 г., то есть когда действие доверенностей, как указал в силу статьи 188 ГК РФ суд кассационной инстанции, уже прекратилось.
В результате Постановлением Президиума ВС РФ от 30.12.2009 года № 56пв09 истцу Д. было отказано во включении квартиры в наследственную массу.
Немного позже по другому аналогичному делу Верховный Суд РФ также отказал в удовлетворении требований наследников (Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 21.12.2010 года № 80-В10-4).
Установление факта принятия наследства наследодателем
Ненадлежащее оформление документов или откладывание данного вопроса в долгий ящик является проблемой многих граждан. Поэтому наследникам периодически приходится не только доказывать свои права на имущество, но и обосновывать, как собственность оказалась у наследодателя.
Одним из таких случаев является фактическое принятие наследства. То есть когда умер кто-то из родственников, а наследник не обратился своевременно к нотариусу, но продолжал пользоваться собственностью.
Пример. После смерти матери открылось наследство в виде частного дома. Имущество приняла дочь покойной женщины. Она проживала вместе с матерью и сыном, поэтому не стала обращаться к нотариусу. Однако через год женщина скончалась. Единственным наследником был ее 20-летний сын. Молодой человек фактически принял имущество. По истечении сроков для обращения к нотариусу, наследник захотел переехать жить в город. Решить квартирный вопрос можно было путем продажи дома. Чтобы оформить бумаги молодой человек обратился к нотариусу. Оказалось, что мама наследника не вступила в права надлежащим образом. Нотариус посоветовал молодому человеку обращаться в суд.
В данном случае наследнику нужно будет доказать тот факт, что его мать приняла имущество после бабушки, продолжала пользоваться домом, оплачивать счета по электроэнергии, платить земельный налог и. т. п.
Признание бездействия
Согласно законодательству Российской Федерации, наследник должен вступить в свои права в течении шести месяцев. За это время все, кто претендуют на имущество предоставляют нотариусу необходимые для оформления документы.
Закон предусматривает и тот случай, когда в данный период наследник не совершил никаких действий. Поэтому он считается не принявшим имущество. Тогда все наследство будет распределено между другими претендентами на него. Обычно это происходит в порядке законной очереди наследования.
Однако у наследника могут быть уважительные причины, по которым он проявлял бездействие. К примеру, его не оповестили о том, что умер наследодатель или же человек просто не успел за отведенное время обратиться в нотариальную контору. В подобных ситуациях срок для вступления в право наследства оспаривают в судебном порядке.
Если же наследник умер до открытия наследства, но срок на его реализацию еще не закончен, автоматически передает права своим наследникам.
От принятия имущества можно отказаться и это действие будет вполне законным. Лицо, которое имеет право на получение наследства, может нотариально оформить свой отказ от него. При этом разрешается указать отдельного наследника, которому передается доля. Образец документа должен быть заполнен от руки.
Срывы и восстановление сроков
Поскольку вступить в права на наследства можно в течении полугода, возникают ситуации, когда этот срок был пропущен. Это может быть связано с разными жизненными проблемами. Тогда имущество считается не принятым и распределяется между другими наследниками по закону или согласно завещанию.
Законодательство предусматривает восстановление сроков. Однако для этого нужно обращаться в суд.
Здесь стоит учитывать такие факторы:
- уважительные причины пропуска;
- в суд можно обратиться не позднее, чем после 6 месяцев с момента устранения причин срыва предыдущих сроков.